23.11.2011 3834

Наследование жилых помещений по закону РФ

 

Для того, что бы нотариус выдал свидетельство о наследовании жилого помещения по закону, ему необходимо проверить наличие следующих условий:

- факт смерти наследодателя;

- время и место открытия наследства;

- наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство;

- состав и место нахождения наследственного имущества (абз.1 ст.72 Основ законодательства РФ о нотариате).

Рассмотрим подробно теоретические и практические аспекты установления отдельных юридических фактов.

Установление факта открытия наследства. Если обратиться к истории российского права, то можно отметить, что российскому дореволюционному праву были известны следующие основания открытия наследства: 1) естественная смерть человека; б) лишение всех прав состояния; в) постриг; г) безвестное отсутствие. Несмотря на отсутствие в законе прямого указания на безвестное отсутствие как на основание открытия наследства, большинство цивилистов считали неявку безвестно отсутствующего основанием к открытию наследства. Производство по делам о признании кого-либо безвестно отсутствующим начиналось по просьбе лиц, имеющих права на его имущество, в том числе наследников (или по заявлению прокурора). Суд выносил постановление о производстве публикации и о назначении опеки над имуществом. Если лицо, признанное находящимся в безвестном отсутствии, не являлось после сделанного вызова в течение десяти лет, то право его на имущество прекращалось. С этого момента оно переходило к его наследникам.

В настоящее время в России факт смерти гражданина устанавливается свидетельством о смерти наследодателя, выданным органом ЗАГС. Как уже отмечалось, ныне действующее российское законодательство, помимо смерти, предусматривает такое основание к открытию наследства, которое может быть названо «фикцией» смерти - объявление судом гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ). Напомним лишь, что открытие наследства в случае признания гражданина в судебном порядке умершим имеет определенную особенность - в случае последующей явки этого лица происходит поворот в наследственных правоотношениях: наследство считается никогда не открывавшимся и имущество возвращается явившемуся лицу в порядке, предусмотренном СТ.46 ГК РФ.

Поскольку наследство по ныне действующему законодательству открывается не только со смертью гражданина, но и в связи с объявлением судом гражданина умершим, правильнее, на наш взгляд, было бы вести речь о проверке нотариусом не факта смерти наследодателя, а факта открытия наследства.

На всей территории РФ существует единая система открытия наследственного дела у нотариусов. Исключением на сегодняшний день является Москва. С недавнего времени в г. Москве существует новая программа принятия и оформления наследства - «Наследство без границ».

До введения программы «Наследство без границ» оформить наследство можно было только у конкретного нотариуса, который вел наследство по определенной территории. Для оформления наследства необходимо было выяснить, кто из нотариусов ведет наследственные дела по улице, где проживал наследодатель. Основная проблема Москвы - очереди в нотариальных конторах. Другая проблема - чисто психологическая несовместимость. До недавнего времени у наследника не было выбора. Теперь участь наследников сильно «облегчилась», в связи с новой программой, которая введена в Москве с августа 2005 года. Теперь подать заявление о принятии наследства можно у любого нотариуса в г. Москве, который установил себе централизированную систему «НАСЛЕДСТВО БЕЗ ГРАНИЦ».

6 декабря 2005 года Московским Управлением Федеральной Регистрационной службы Министерства Юстиции РФ был издан приказ «О ведении наследственных дел нотариусами г. Москвы в системе централизованного учета». Данный приказ был издан в целях обеспечения наиболее полной реализации наследственных прав граждан и юридических лиц. По данному приказу все нотариусы г.Москвы наделены полномочиями по оформлению наследственных прав граждан, умерших после 31 июля 2005 года, выдаче свидетельств о праве на наследство, принятию мер к охране наследственного имущества по всем адресам города Москвы с 01 января 2006 года. Если наследодатель умер после 31 июля 2005 г., то наследник может обратиться к любому московскому нотариусу. После 1 января 2006 года любой нотариус города Москвы имеет право завести наследственное дело, независимо от места жительства умершего. Так как создана единая централизованная компьютерная база, правом оформления наследственных прав после умершего наделяется тот нотариус, который первым открыл наследственное дело. Если кто-то обращается, то нотариус перед тем, как открыть наследственное дело, должен по программе проверить, не заведено ли это наследственное дело другим нотариусом. Если он выясняет, что оно не заведено, то тогда имеет право завести наследственное дело. А если оно заведено, то, соответственно, он направляет к тому нотариусу, который уже по заявлению другого наследника открыл это наследственное дело.

С 1 января 2006 года каждый московский нотариус, подключившись к электронной базе данных, может моментально получить сведения об открытии любого наследства и завести наследственное дело по требованию любого наследника, а каждый наследник, в свою очередь, может обратиться к любому частнопрактикующему нотариусу за оформлением своих наследственных прав.

Есть и отрицательные стороны в ведении «наследства без границ». «Наследство без границ» дает дополнительные возможности нотариусам отказывать гражданам под разными предлогами. Например, если сумма наследства невелика да еще человек имеет льготы, нотариус за свою работу ничего не получит. Но ему при этом надо завести наследственное дело, вести переписку, установить круг наследников - и все бесплатно. Отсутствие материальной заинтересованности и возможности, которые открывает «Наследство без границ», приведут к тому, что многие нотариусы будут отказывать гражданам в заведении наследственных дел. Ещё одним отрицательным моментом в «Наследстве без границ» является то, что если у наследодателя имеется несколько наследников и между наследниками возникает спор, то в выигрышном положении окажется тот наследник, который первым успеет обратиться к нотариусу для открытия наследства. И только остается надеяться на добропорядочность того или иного нотариуса в исполнении своих должностных обязанностей.

Время открытия наследства. Практическое значение установления времени открытия наследства состоит в том, что именно с ним закон связывает определение состава наследственного имущества, круга наследников, исчисление срока для принятия наследства и для отказа от него, определение момента возникновения права наследников на наследство, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и т.д. Время открытия наследства, так же как и факт его открытия, устанавливается нотариусом на основании свидетельства о смерти.

В этой связи следует обратиться к наиболее проблемному вопросу о наследовании друг после друга лицами, умершими в один и тот же день. В теории и на практике существовали и существуют различные подходы к решению данного вопроса. Одни ученые признают необходимым исходить из позиции одновременности наступления смерти граждан, но только если конкретные обстоятельства дела не дают возможности установить, кто из них умер раньше другого (например, В.И. Серебровский, Б.С. Антимонов, К.Л. Граве и др.). Некоторые при этом уточняют, что гражданская правоспособность дает возможность гражданину стать наследником, если он находился в живых к моменту (часу и минуте) смерти наследодателя. Установление иного порядка определения круга наследников означает ограничение правоспособности широкого круга лиц. Другие, напротив, полагают, что граждан, умерших в один и тог же день, хотя и в разное время, следует считать умершими одновременно, исходя из соображений практической нецелесообразности определения часа или минуты смерти гражданина.

В соответствии с ныне действующим российским законодательством указанный вопрос решается однозначно: граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (п.2 ст. 1114 ГК РФ). При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Указанное правило выработано сложившейся судебной практикой.

Подобный подход принято называть неопровержимой презумпцией - граждане, умершие в один день, умерли одновременно, даже в том случае, если есть реальная возможность доказать обратное. Анненков К. указывал, что целью установления таких презумпций является желание поставить достоверность презюмируемых законом фактов вне всякого спора. Вместе с тем, он отмечал, что установление большого числа неопровержимых презумпций нельзя не признать вредным, поскольку, в случаях противоречия предположения материальной истине и при невозможности опровержения его, обязательность его может вести к большой несправедливости, что само по себе составляет уже большое зло, вследствие чего, установление таких предположений в законе должно ограничиваться только случаями действительной необходимости.

Необходимость введения нормы, установленной п.2 ст. 1114 ГК РФ, обусловлена, прежде всего, тем, что установление времени наступления смерти гражданина - процесс очень непростой, требующий в большинстве случаев привлечения экспертов. Однако даже специалист не всегда имеет возможность определить час, а тем более минуты наступившей смерти. Оценка трупных явлений в основном носит субъективный характер. В результате интересы наследников могут быть поставлены в зависимость от случайно сложившихся не в их пользу обстоятельств.

Закрепление в законе данной презумпции преследует определенную цель - предотвратить возможные злоупотребления и споры. Что касается ограничения правоспособности граждан при наличии в законе указанной презумпции, отметим следующее: в силу п.1 ст.22 ГК РФ никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.

Место открытия наследства. Практическое значение определения места открытия наследства связано с тем, что в этом месте принимаются меры к охране наследства, принимаются заявления о принятии наследства и об отказе от него, выдается свидетельство о праве на наследство, а также на долю в общем имуществе супругов и т.д. При определении места открытия наследства, которым, по общему правилу, является последнее место жительства наследодателя (ст.1115 ГК РФ), необходимо учитывать следующее. Закон не связывает решение вопроса о месте жительства с вопросом о регистрации лица, поскольку нормы о регистрации являются публично-правовыми, а нас интересует именно факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя (ст.20 ГК РФ). Вместе с тем, верной представляется точка зрения Толстого Ю.К., согласно которой «надежным» ориентиром в этом отношении может служить регистрация лица по месту жительства (а не по месту пребывания).

В нотариальной практике место открытия наследства нередко подтверждается документами органов внутренних дел, местной администрации и соответствующих должностных лиц о последней регистрации гражданина по месту жительства на день его смерти. Но при всех обстоятельствах решающее значение для определения места жительства наследодателя имеет материально-правовой критерий, а именно установление того места, где наследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживал, несмотря на его регистрацию по месту пребывания или жительства. Таким образом, из этого следует, что, независимо от факта регистрации наследодателя по тому или иному адресу, наследники вправе доказывать факт его постоянного (преимущественного) проживания в другом месте. Можно допустить и такую ситуацию, когда умерший гражданин был зарегистрирован по месту жительства в одном месте, а проживал фактически в другом месте, где был зарегистрирован по месту пребывания, причем в течение длительного времени, так как срок такой регистрации законом не ограничен. В подобных случаях место открытия наследства устанавливается не нотариусом, а судом в порядке особого производства по правилам главы 28 ГПК РФ. В подтверждение места открытия наследства нотариусу представляется решение суда, вступившее в законную силу.

Место открытия наследства связано с последним местом жительства наследодателя не случайно. Как справедливо отмечал Г.Ф. Шершеневич, «здесь, как правило, находится его имущественный центр, здесь сосредоточилась его юридическая деятельность, здесь была его подсудность, и, следовательно, в этом именно месте выбывает он из мира юридических отношений как правовой субъект. Поэтому место открытия наследства имеет определенное и устойчивое понятие». С местом жительства связано предположение о том, что гражданин присутствует всегда в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически не было.

В силу абз.2 ст.1115 ГК РФ, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Так, стоимость наследственного имущества определяется на день открытия наследства. Несмотря на то, что закон прямо об этом не говорит, это вытекает из общих начал наследственного права. При наследовании состав прав и обязанностей, переходящих от наследодателя к его наследникам, определяется на момент открытия наследства. Если отойти от этого основополагающего принципа и определять стоимость наследства на более поздний момент времени, например, на момент решения вопроса о месте открытия наследства, как указывается в литературе, следует признать, что место открытия наследства носит «скользящий» характер, так как с течением времени может измениться. Такой подход не способствует стабильности и интересам наследников.

Закон не регулирует вопроса о том, кто будет определять рыночную стоимость наследственного имущества. Такая стоимость может определяться специалистом-оценщиком, приглашаемым в обязательном порядке наследниками за счет наследственного имущества. Возможно и решение этого вопроса по аналогии с правилом, установленным абз.3 п.1 ст. 1172 ГК РФ, когда оценка наследства производится по соглашению между наследниками, а при отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства. На наш взгляд, указанный вопрос следует прямо урегулировать в законе во избежание возможных спорных ситуаций.

Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства на практике традиционно признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. При этом критерии, которыми следует руководствоваться при определении хозяйственного значения наследства, законом не установлены. Очевидно, указанный вопрос должен решаться в судебном порядке с учетом конкретных обстоятельств дела.

Не решенным представляется и вопрос о том, как должно определяться место открытия наследства в случае, если последнее место жительства наследодателя неизвестно, а наследственное имущество состоит из одних имущественных прав.

Толстой Ю.К., касаясь этого вопроса, высказывает мысль, согласно которой «если основная часть наследства выражается в акциях или доле в капитале иного общества или товарищества, наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица».

Телюкина М.В. справедливо считает, что «целесообразно установить в ГК РФ, что местом нахождения корпоративных прав является место государственной регистрации юридического лица, но пока это прямо в законе не закреплено, мы не можем прийти к такому выводу, так как корпоративные права принадлежали наследодателю, а не юридическому лицу».

Наследственное имущество может состоять только из объектов интеллектуальной собственности. В этом случае также нельзя говорить о наследовании движимого либо недвижимого имущества. Здесь речь идет о наследовании имущественных прав, не упомянутых п ст.1115 ГК РФ. Между тем, вопрос о местонахождении имущественных прав, относящихся к интеллектуальной собственности, по которому можно было бы определить место открытия наследства, достаточно сложен. В литературе высказывается мнение, согласно которому в случае, если сведений о месте жительства наследодателя нет, а наследственное имущество состоит, например, только из авторского права, которое не привязано ни к какому определенному месту, гражданам разъясняется судебный порядок установления места открытия наследства. Приведенное мнение представляется правильным.

Установление отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону. В этой связи целесообразным представляется исследование определения супружеских отношений, нетрудоспособности и отношения иждивения.

Так, при установлении супружеских отношений следует принимать во внимание следующее. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния (ст. 10 СК РФ). В подтверждение супружеских отношений нотариусу представляется свидетельство о заключении брака. Следует учитывать, что правило, установленное и. 1 ст.25 СК РФ о том, что брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения суда в законную силу, применяется при расторжении брака в суде после 1 мая 1996 года. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 года, считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния.

Практике известны случаи, когда за получением свидетельства о праве наследство обращаются несколько супругов, поскольку наследодатель, не расторгнув первого брака, вступил во второй и зарегистрировал его. В этом случае нотариус не имеет права решать вопрос о действительности либо недействительности брака: налицо спорная ситуация. Он предлагает заинтересованным наследникам обратиться в суд и выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.

Проблема существует в основном при наличии гражданского брака. На практике встречаются случаи установления состояния в фактических брачных отношениях.

В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» № 9 от 21 июня 1985 г. отмечается, что установление факта состояния в фактических брачных отношениях может иметь место, если эти отношения возникли до издания Указа от 8 июля 1944 года и существовали до смерти (или пропажи без вести на фронте) одного из лиц, состоявших в таких отношениях. При этом суд не вправе рассматривать заявление об установлении факта нахождения в фактических брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 года. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что факт состояния в фактических брачных отношениях устанавливается в настоящее время независимо от причин, по которым брак не был зарегистрирован, лишь бы он возник до издания названного Указа и ни один из супругов впоследствии не состоял в браке. В подтверждение состояния граждан в фактических брачных отношениях нотариусу представляется судебное решение.

Семейный кодекс РФ признает правовую силу за церковной формой брака только в случае, если такой брак совершен по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния (п.7 ст. 169).

Судебная практика приравнивает к зарегистрированному браку также браки, возникшие на территории РСФСР по религиозным обрядам до 20 декабря 1917 года, и религиозные браки, заключенные в местностях, занятых неприятелем в период гражданской войны, до их освобождения и образования там советских органов ЗАГСа (прим. к ст.2 КЗоБСО РСФСР 1926 года). Случаи установления судом фактов существования таких церковных браков в настоящее время крайне редки.

Впервые в числе норм, посвященных наследственному праву, в ГК РФ появилась норма, прямо устанавливающая, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам (ст. 1150 ГК РФ).

Следует отметить, что по существу указанное правило ГК РФ не внесло ничего принципиально нового по сравнению с ранее действовавшим порядком. Переживший супруг имеет право получить в нотариальной конторе по месту открытия наследства свидетельство о праве собственности на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в указанном свидетельстве может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе (ст.75 Основ законодательства РФ о нотариате).

Как подчеркивается в литературе, на практике нотариус, как правило, выясняет, имеется ли у наследодателя переживший супруг и разъясняет. супругу порядок подачи заявления о выдаче свидетельства на долю в общем имуществе. Если переживший супруг не считает нужным выделять из имущества, нажитого во время брака, свою долю в совместной собственности, то он может и не подавать заявление о выдаче ему свидетельства о праве собственности. Тогда нотариус отражает в материалах наследственного дела, что право на получение свидетельства пережившему супругу разъяснено, но получать свидетельство он не намерен, в подтверждение чего прилагается заявление этого супруга.

Размер доли пережившего супруга не может превышать одной второй части общего имущества супругов. Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов выдается, как правило, в сроки, предусмотренные для выдачи свидетельства о праве на наследство, то есть по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такой порядок установлен практикой и основывается на нормах ст.75 Основ законодательства РФ о нотариате.

Установление нетрудоспособности и факта состояния на иждивении наследодателя. В ГК РФ отмечается, что нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону «вместе» и наравне с наследниками очереди, призываемой к наследованию. Таким образом, в настоящее время закон однозначно не допускает «самостоятельного» наследования указанных лиц, за исключением того редкого случая, когда все наследники но закону, указанные в статьях 1142-1145 отсутствуют (п.3 ст. 1148 ГК РФ). Только в этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В соответствии с ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы делятся на две группы:

- Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 ГК РФ, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Для призвания их к наследованию необходим следующий ряд юридических фактов: а) гражданин должен быть нетрудоспособным ко дню открытия наследства; б) гражданин должен находиться на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

- Граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК РФ. Для призвания их к наследованию, помимо вышеуказанных юридических фактов, необходим еще один факт: совместное проживание их с наследодателем не менее года до смерти наследодателя.

Связывая возможность призвания к наследованию иждивенцев, относящихся ко второй группе, с совместным проживанием их с наследодателем, законодатель тем самым подчеркивает приоритет прав наследников, связанных с наследодателем узами родства (свойства), для которых требование совместного проживания с наследодателем не установлено. Имеется в виду то, что возможна ситуация, когда к наследованию призывается родственник наследодателя даже дальней степени родства либо его свойственник (в соответствии со статьями 1142-1145 ГК РФ, с п.1 ст. 1148 ГК РФ), а нетрудоспособный иждивенец, не относящийся к числу наследников по закону в соответствии со статьями 1142-1145 ГК РФ, с которым наследодатель совместно не проживал, не наследует. Такой иждивенец не наследует даже в том случае, когда все другие наследники по закону отсутствуют.

Состав иждивенцев по ныне действующему законодательству различен. К примеру, существуют иждивенцы, которых наследодатель содержал по собственной инициативе; иждивенцы, которых наследодатель обязан был содержать при жизни (например, на основании соглашения об уплате алиментов). Кроме того, такие иждивенцы могли проживать совместно с наследодателем, а могли и не проживать совместно с ним. Понятно, что такте лица утратившие со смертью наследодателя источник средств к существованию, гораздо более нуждаются в получении наследственного имущества, чем те его родственники (свойственники), которые и не рассчитывали что-либо получить.

На наш взгляд, следует, прежде всего, исходить из того, что цель, которую преследует закон, допуская иждивенцев (независимо от их вида) в качестве наследников, заключается в том, чтобы обеспечить лиц, которые жили за счет средств умершего, не имея возможности самостоятельно зарабатывать себе средства к жизни, и для которых в течение длительного времени основным источником существования являлась материальная помощь наследодателя. Эта категория наследников в силу нетрудоспособности и утраты средств к существованию нуждается в особой защите.

При этом всегда следует учитывать, что физиологическая (кровная) связь наследодателя с определенным лицом далеко не всегда совпадает с нравственной. Соответственно, не равное положение иждивенцев, относящихся к родственникам (свойственникам) наследодателя и не относящихся к ним, для которых установлено требование совместного проживания с наследодателем, представляется не справедливым и во многом не соответствующим предполагаемой воле наследодателя.

Появление в законе двух категорий иждивенцев породило еще одну проблему. Па практике нередко встречаются ситуации, когда несовершеннолетний внук воспитывается и содержится дедом и бабушкой, или племянник - дядей и тетей, а родитель такого ребенка, находящийся в живых, ни в воспитании, ни в содержании ребенка участия не принимает. В таких ситуациях наследования по праву представления не наступает, следовательно, внук или племянник, не относясь в данном случае к наследникам по закону соответствующей очереди, если совместное проживание их с наследодателем было невозможно, не будет призываться к наследованию на основании ст.1148 ГК РФ.

В литературе неоднократно предлагалось решить указанные проблемы, сделав статус нетрудоспособного иждивенца единым. Положение иждивенца, и без того относящегося к наиболее уязвимой части наследников, не должно меняться в зависимости оттого, является ли иждивенец родственником (свойственником) наследодателя или нет, призывается он к наследованию по праву представления или нет. Интересы других наследников по закону, связанных с наследодателем узами родства (свойства) и призываемых к наследованию в конкретном случае, в любом случае защищены нормой о том, что иждивенцы наследуют только вместе и наравне с наследниками очереди, призываемой к наследованию.

Следует отметить, что ГК РФ не содержит определения понятия иждивения. Здесь используются выработанные судебной практикой такие критерии, как: получение от наследодателя помощи, являющейся постоянным, основным источником средств к существованию. Однако как правило установить данный факт можно только в судебном порядке, что занимает много времени, требует от заинтересованных лиц значительных материальных средств.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года установлено понятие нетрудоспособности. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), инвалиды I, II, III групп, независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лиц, не достигших шестнадцати лет, а учащихся - восемнадцати лет.

В настоящее время в связи с низким уровнем жизни основной массы пенсионеров, инвалидов, молодежи, указанные категории населения будучи не в состоянии прожить на пенсии и пособии, вынуждены работать на дому, на условиях неполной занятости, части без надлежащего юридического оформления. В этой связи представляется, что факт нетрудоспособности не должен в каждом конкретном случае устанавливаться врачебно-трудовой экспертизой. Достаточно тех критериев, которые выработал Пленум Верховного Суда.

Таким образом, при определении нетрудоспособности граждан необходимо учитывать следующее. Значительная часть лиц, достигших общего пенсионного возраста, инвалидов всех трех групп, а также несовершеннолетних, как правило, относится к категории социально незащищенных, несмотря на то, что значительная часть из них работает. Следует отметить, что многие просто вынуждены трудиться, чтобы обеспечить себе и своим близким достойное существование. То же касается учащихся очной формы обучения: они не могут надлежащим образом совмещать работу и учебу, а если им это и удается, то нередко в ущерб собственному здоровью. Следовательно, к числу нетрудоспособных должны быть отнесены мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины - 55 лет, инвалиды всех трех групп, лица, не достигшие возраста 18 лет, а учащиеся очной формы обучения до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Факт нетрудоспособности устанавливается нотариусом при предъявлении ему удостоверения личности, пенсионного удостоверения, справки медико-социальной экспертной комиссии.

При анализе норм ст. 1148 ГК РФ обращает на себя внимание следующее: для того, чтобы быть призванным к наследованию, лицо должно находиться на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Вместе с тем, это не является точным, поскольку днем смерти гражданина признается не только день его физической смерти, но и день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (если день предполагаемой гибели гражданина не установлен). Соответственно, в последнем случае исключается сама возможность состоять на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

Применительно к данной ситуации судебной практикой выработано правило, в соответствии с которым в случае открытия наследства после признания лица в судебном порядке умершим, необходимо, чтобы иждивенцы находились на его иждивении не менее одного года до момента получения от него последних известий. Указанный подход представляется верным, соответствующим интересам наследников.

 

Автор: Панцхава И.В.