03.06.2012 14587

Наследование по закону (статья)

 

Наследование по закону осуществляется главным образом в тех случаях, когда наследодатель не оставил завещания (или о нем ничего не стало известно) и закон как бы пытается угадать кому бы наследодатель оставил свое имущество, если бы завещание все таки было составлено. Кроме того, наследование по закону осуществляется, если завещание есть, но оно (полностью или частично) признано недействительным, либо наследник (наследники) оказался недостойным; либо они не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (либо части) наследников права наследования; либо если завещательными распоряжениями охвачено не все имущество. Поэтому на практике случаются ситуации, когда к наследованию одновременно призываются наследники и по закону, и по завещанию.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности установленной ГК РФ, которая традиционно основывается на степени родства наследников и наследодателя. Переход к последующей очереди осуществляется при отсутствии наследников предыдущей очереди. Доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предка, которого они как бы представляют). Под отсутствием наследников понимаются, помимо их отсутствия в прямом смысле, случаи, когда никто из наследников не имеет права наследовать либо они отстранены от наследования, либо лишены наследодателем наследства, либо не приняли или отказались от наследства.

Серьезным нововведением, привнесенным ГК РФ, является расширение круга наследников по закону. ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников, которые включают супругов, родственников до пятой степени родства, предоставляют право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам не входящим в круг наследников по закону, в силу ст. 1142-1145 ГК РФ находящимся на иждивении наследодателя.

ГК РФ не изменил круга наследников первой очереди. К ним по-прежнему относятся дети наследодателя, его супруг и родители. То есть в первую очередь, кроме супруга, наследуют родственники наследодателя по прямой восходящей и нисходящей линии. Поскольку семейное законодательство признает равенство детей, рожденных в браке и вне брака (ст. 53 СК РФ), сохраняет все права детей в отношении родителей при признании брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ), лишении родителей родительских прав (п. 4 ст. 71 СК РФ), дети независимо от того, рождены они в браке или вне брака, наследуют на равных основаниях. В случае смерти наследников до открытия наследства к наследованию по праву представления призываются их нисходящие родственники - внуки наследодателя и их потомки. При этом законодателем не определены критерии для определения степени родства с умершим лиц, которые могут считаться потомками внуков наследодателя. Анализ совокупности норм третьей части ГК РФ позволяет сделать вывод, что по праву представления в порядке первой очереди могут наследовать все кровные родственники по прямой нисходящей линии.

Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак к моменту открытия наследства не был расторгнут либо признан недействительным. Отец имеет право наследования в отношении детей, если он состоял в браке с матерью на момент рождения ребенка либо отцовство было установлено в соответствии с требованиями семейного законодательства. При этом не имеет значения, в каком порядке - добровольном или принудительном и по чьей инициативе оно устанавливалось.

К наследованию могут призываться, прежде всего, родственники наследодателя. При этом в законе установлено, что степень родства определяется по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого. Акты усыновления приравниваются к рождению только в отношении усыновителя и его родственников, а также в отношении усыновленного и его потомков.

Несомненно, позитивный момент - выделение в отдельную достаточно содержательную статью правил о наследовании усыновителями и усыновленными. Нормы ГК РФ приведены в соответствие со ст. 137 СК РФ, в которой прямо следует, что при усыновлении правовая связь возникает не только между усыновителем и усыновленным, но и между родственниками усыновителя, а также потомством усыновленного. На данном основании возникают и наследственные правоотношения в случае наследования по закону. Исключение из общего правила о прекращении правовой связи с кровными родственниками делается в случаях, когда законом предусмотрена возможность сохранить отношения между ребенком и отдельными кровными родственниками. То есть, если ребенок усыновлен, его имущество может наследовать наравне с усыновителем родитель, права которого при усыновлении были сохранены. Такая ситуация может возникнуть когда, во-первых, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ при усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как имущественные, так и неимущественные) сохраняются по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель -женщина. Во-вторых, в силу п. 4 ст. 137 СК РФ в случае смерти родителей (или одного из них) по просьбе бабушки или дедушки ребенка могут быть сохранены отношения (как имущественные, так и неимущественные) по отношению к родственникам умершего родителя. При этом не требуется согласия усыновителя, поскольку суд должен руководствоваться интересами ребенка. Очевидно, при отсутствии в решении суда об усыновлении указания о сохранении отношений с определенными лицами эти отношения прекращаются. Нужно иметь в виду тот факт, что вышеперечисленные положения применяются во всех случаях наследования по закону, то есть имеют общее значение. Это важно, поскольку статьи ГК РФ, определяющие очередность наследников, специального упоминания о наследовании усыновителей (усыновленных) не содержат.

В случае передачи ребенка на основании договора с органами опеки и попечительства на воспитание в приемную семью на определенный, в отличие от акта усыновления, срок условие проживания детей в приемной семье не порождает прав и обязанностей родителей и детей. Не приобретает права наследования на имущество опекуна ребенок, находящийся под опекой. Опекун и несовершеннолетний подопечный юридически не приравниваются к родителю и ребенку.

Неосвещенным в законодательстве остается вопрос о правовых последствиях принятия ребенка на фактическое воспитание и содержание без соблюдения формальной процедуры усыновления. В гражданском процессуальном законодательстве речь идет о возможности установить в судебном порядке факт регистрации усыновления, но не факт усыновления как такового. Поскольку в законе не установлено иное, ребенок, фактически принятый на содержание и воспитание, может наследовать после смерти своего содержателя как нетрудоспособный иждивенец, проживающий совместно с наследодателем в течение года до его смерти. Доля такого ребенка в имуществе наследодателя будет определена на основании ст. 1149 ГК РФ в минимальном размере, а при отсутствии иных наследников он может быть призван к наследованию по закону в порядке восьмой очереди. Таким образом, положение ребенка, принятого на фактическое воспитание, сопровождающееся и его содержанием, хуже положения усыновленного ребенка и положения пасынков и падчериц наследодателя. При наследовании по закону усыновленный ребенок призывается в качестве наследника первой очереди. При этом его доля в наследстве умершего может существенно превышать по размеру обязательную долю, причитающуюся необходимому наследнику. Кроме того, он может как состоять на содержании наследодателя, так и не состоять. А пасынки, падчерицы призываются к наследованию по закону в качестве наследников седьмой очереди. В связи с вышесказанным предлагаем внести изменения в ч. 3 ст. 1145 ГК РФ, дополнив ее пунктом вторым, включив в круг наследников по закону воспитанников и фактических воспитателей, наряду с пасынками, падчерицами, отчимом и мачехой и предоставить им взаимные наследственные права.

Наследники второй очереди призываются к наследованию, только если нет наследников первой очереди. Здесь были внесены некоторые изменения и дополнения. Во-первых, более точно определено понятие братьев и сестер, это как полнородные (имеющие обоих родителей), так и неполнородные (имеющие только одного общего родителя) братья и сестры. К наследникам второй очереди не относятся двоюродные (троюродные и т.д.) братья и сестры, а также братья и сестры, не имеющие общих родителей (сводные). Во-вторых, законодатель ввел терминологическое изменение, назвав бабку и деда - бабушкой и дедушкой. В-третьих, новеллой ГК РФ является название наследниками по праву представления племянников и племянниц наследодателя (детей его полнородных и неполнородных братьев и сестер). Это означает, например, что если брат наследодателя умер до открытия наследства, то племянники (дети брата) получат долю умершего родителя - брата наследодателя. По ГК РСФСР это имущество стало бы выморочным.

Наследники третьей очереди призываются к наследству, если нет наследников первой и второй очередей. Ими являются дяди и тети наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры любого из родителей наследодателя). Двоюродные братья и сестры, то есть дети дядей и теть наследодателя наследуют по праву представления, если они были живы в момент открытия наследства либо зачаты на этот момент, а родились после смерти наследодателя. Поэтому, если брат наследодателя умер до открытия наследства, то его дочь получит имущество своего дяди (брата отца), но при условии отсутствия наследников первой и второй очередей.

К четвертой очереди наследников относятся родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки; к пятой очереди - родственники четвертой степени родства - двоюродные внуки и внучки (дети родных племянников и племянниц наследодателя), двоюродные дедушки и бабушки (родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя); к шестой очереди - родственники пятой степени родства - двоюродные правнуки и правнучки (дети двоюродных внуков и внучек), двоюродные дяди и тети (дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя).

Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать только по праву представления, в качестве самостоятельных наследников какой-либо очереди они не названы. То же касается и других лиц, имеющих право наследовать по праву представления.

Возможна ситуация, когда внук, имеющий право наследовать по праву представления, в то же время является и наследником как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Данное обстоятельство имеет важное практическое значение, поскольку доли наследственного имущества, причитающиеся наследнику по праву представления или как нетрудоспособному иждивенцу, определяются по-разному. Следует признать, что закон в подобных случаях не предоставляет наследнику право выбора, и он призывается к наследованию только по праву представления. На основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ в качестве нетрудоспособных иждивенцев призываются к наследованию лица, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию.

В данном случае решение законодателя одобрить нельзя. Еще В.И. Серебровский справедливо отмечал, что если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства (что исключает для внуков наследование по праву представления), внук-иждивенец был бы все же призван к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди. «Приобретя же право наследования в качестве «иждивенца», он должен призываться в качестве «иждивенца» и в том случае, когда его отец (сын наследодателя) не доживет до открытия наследства. Аналогично должен решаться вопрос и в отношении правнуков».

При решении практических вопросов порядка призвания к наследованию по закону нередко также упускается из виду, что согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ в пользу лица, являющегося наследником по праву представления, можно отказаться от наследства, однако лишь тогда, когда такой наследник призван к наследованию. В отличие от случаев отказа от наследства в пользу иных наследников по закону или завещанию, недостаточно в данной ситуации быть лишь названным в качестве наследника по праву представления.

Наследование боковыми родственниками не бесконечно и является ограниченным до пятой степени родства - ограничение это фактически сохраняется в пользу государства. Не являются наследниками троюродные братья и сестры, они являются родственниками шестой степени родства; троюродные племянники и племянницы (правнуки сестры деда наследодателя). Двоюродные внуки и внучки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные дяди и тети могут родиться после смерти наследодателя - главное, чтобы они были зачаты до момента открытия наследства.

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию призываются наследники седьмой очереди. Это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Указанные лица призываются к наследованию независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.

Однозначно, расширение круга наследников по закону - это прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства способствует укреплению и развитию новых начал гражданского законодательства в целом, сохранению наследства в частной собственности близких или дальних родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Вместе с тем, значительное расширение круга наследников по закону вызвало не мало споров среди специалистов как в отношении обоснованности самого факта такого расширения, так и в отношении целесообразности установления столь большого числа очередей наследников.

«Такое расширение круга лиц определяется господствующей в государстве тенденцией ко всемерному, может быть, даже не всегда оправданному, освобождению государства от управления каким бы то ни было имуществом... Но в тоже время цель разработчиков понятна - сохранение частного собственника имущества». «Это разумно, ибо практика показывает, что государство обычно не очень заинтересовано в переходе к нему наследственного имущества, особенно когда оно состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода и, надо сказать, распоряжается им не лучшим образом».

Но зададимся вопросом, а стоит ли бояться выморочности имущества? Ведь имущество имуществу рознь. Представляется, что государство, подобно рачительному хозяину должно уметь использовать перешедшее в порядке выморочности имущество надлежащим образом. Ведь если говорить о недвижимости, то государству выгодно было бы получать прибыль от ее использования.

В результате увеличения числа очередей наследников «существенные трудности могут возникнуть в процессе доказывания принадлежности к определенной очереди наследников...». По этому поводу весьма точным является замечание Ю.К. Толстого, который указывает на то, что не всегда имеется возможность достоверно установить столь дальнее родство наследников и наследодателя, что может увеличить число споров по поводу принятия наследства, его раздела и вызвать затруднения в оформлении наследственных прав в течение установленного законом шестимесячного срока, принимая во внимание необходимость обращения в различные органы для получения необходимых сведений и бюрократическую волокиту.

С другой стороны, поддержание родственных связей всегда сопряжено с выполнением определенного рода обязанности по отношению ко многим родственникам, например, «необходимость их посещать, дарить им подарки по торжественным случаям и одалживать деньги, могут стать обременительными». Учитывая это, можно ли считать справедливым тот факт, что лицо, не обременяющее себя никакими обязанностями по отношению к наследодателю, может стать наследником по закону. Как отмечает автор одной из статей: «Мы не исключаем ситуации, когда появятся, как говорят немцы, «смеющиеся наследники. Смеются они от радости: свалилось наследство от родственника, которого они почти не знали».

Существенные изменения претерпели и институты необходимого наследования и обязательной доли. В ГК РФ выделены две группы нетрудоспособных иждивенцев: родственники наследодателя (по прямой и по боковой линии) и посторонние люди, не связанные с ним родственными отношениями. Для того чтобы иметь право наследовать по закону, нетрудоспособные лица должны находиться на иждивении наследодателя в течение одного года. В случае открытия наследства после признания умершим безвестно отсутствующего лица необходимо, чтобы иждивенцы находились на его иждивении также не менее года до момента получения от него последних известий о месте пребывания. Но при этом отношения иждивения (сколь бы длительными они не были), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают такому иждивенцу прав на имущество наследодателя.

Пленум Верховного Суда СССР в ч. 3 п. 2 постановления от 1.07.1966 года №6 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Помощь должна быть систематической и являться основным источником средств к существованию. Нерегулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем. Также учитывается состояние здоровья и материальное положение наследодателя, была ли у него реальная возможность предоставлять кому-либо материальную помощь. Наличие у лица имущества (квартиры, пенсии и др.) не являющегося для него источником средств к существованию, не служит препятствием к признанию этого лица иждивенцем умершего. По мнению Верховного Суда, если заявитель имел заработок, получал стипендию, пенсию и т.п., необходимо выяснить, была ли помощь со стороны лица, предоставлявшего содержание, постоянным и основным источником средств к существованию заявителя. Наследниками в данном случае будут являться только нетрудоспособные ко времени открытия наследства иждивенцы. Так как ГК РФ не установил порядок определения нетрудоспособности иждивенца, применяются нормы права социального обеспечения.

Наследниками по закону могут стать лица, не состоявшие с наследодателем в родстве, но являющиеся его иждивенцами, совместно проживавшие с наследодателем не менее одного года до его смерти. Наследодателями могут быть одинокие граждане, принявшие на воспитание, но не оформившие данные отношения путем усыновления или приема в семью на воспитание. В случае отсутствия наследников других очередей, ребенок - нетрудоспособный иждивенец может наследовать после такого лица. Такие иждивенцы наследуют одновременно с той очередью, которая призывается к наследованию.

При решении вопроса о наследовании иждивенцев, на практике возникают проблемы, связанные с определением понятия проживания, учитывая ситуации, когда проживание имеет место, а регистрация отсутствует и наоборот. В этих случаях целесообразно исходить из фактических отношений, то есть считать проживающим с наследодателем иждивенца, в том числе и не зарегистрированного в данном жилом помещении.

Факт нахождения на иждивении доказывается путем представления соответствующих документов (справки с места работы наследодателя о наличии у него иждивенца, справки отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца, справки местной администрации и др.).

Лица, указанные в ст. 1148 ГК РФ, не относятся к какой - либо очереди наследников по закону, поэтому законодатель защитил их права при условии выморочности имущества. Если у наследодателя не имелось родственников, имеющих право наследовать по закону или по завещанию, к наследованию в качестве самостоятельной очереди призываются его нетрудоспособные иждивенцы; при отсутствии других наследников по закону указанные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Наследственное имущество при этом делится между наследниками поровну.

Круг лиц, являющихся обязательными наследниками, не изменился и является исчерпывающим. Это дети наследодателя (несовершеннолетние, и совершеннолетние нетрудоспособные, независимо от наступления трудоспособности, в том числе до 18 лет, эмансипированные или вступившие в брак); супруг и родители (должны быть нетрудоспособными), несовершеннолетний супруг; нетрудоспособные иждивенцы (те, которые подлежат призванию к наследованию в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, то есть все иждивенцы, кроме не проживавших с наследодателем не наследники по закону).

Размер обязательной доли уменьшен с 2/3 до 1/2; обязательный наследник наследует не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, то есть при отсутствии завещания. В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию. Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, имущественных прав, а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства. Кроме того, учитывается стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Закон устанавливает минимальный размер обязательной доли. Хотя доля наследников может в некоторых случаях быть и больше гарантированного минимального размера. Так, дети, супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой очереди. При наличии завещания они могут быть исключены из числа наследников. Но как нетрудоспособные или несовершеннолетние (дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в имуществе наследодателя. Размер доли также может зависеть от того, есть ли еще наследники по закону или завещанию: при их отсутствии наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся законным минимумом, в качестве наследника самостоятельной очереди.

В соответствии с п. 4 ст. 1117 ГК РФ обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается. Это очень важное уточнение, так как в ГК РСФСР нормы аналогичной этой не было, и на практике возникали проблемы, связанные с коллизией положений о недостойных и обязательных наследниках.

По новому законодательству допускается уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении. Это правило применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое до открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию. Срок проживания наследника по завещанию в таком помещении законодателем не установлен. На основании Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики» в жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, могут входить индивидуальные жилые помещения, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативах с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные гражданами в собственность на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Кроме того, для проживания может быть использовано иное жилое помещение в строениях, пригодных для постоянного и временного проживания (например, дачное строение).

При изменении доли необходимого наследника или отказе в присуждении ему обязательной доли суд должен учитывать только имущественное положение этого наследника. Очевидно, что положение обязательных наследников после 1 марта 2002 г. стало гораздо сложнее (учитывая вопросы размера обязательной доли, порядка ее определения и возможности уменьшения). Правила об обязательной доле применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 г. (ст. 8 Вводного закона к третьей части ГК РФ). Поэтому ст. 535 ГК РСФСР будет применяться еще долго.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является на основании п. 1 ст. 256 ГК РФ, их совместной собственностью, если договором между ними не установлено иное. Если имущество является совместной собственностью, то в случае смерти одного из супругов осуществляется раздел имущества. Доли в этом случае предполагаются равными, и наследственную массу будет составлять половина общего имущества. Кроме того, учитывается, что определенное имущество является собственностью одного из супругов (имущество, принадлежавшее лицу до вступления в брак, полученное в дар или по наследству, одежда, обувь и др.), исключая предметы роскоши. Если супруги заключили договор об установлении режима долевой собственности, то наследоваться будет доля умершего супруга. Эти положения применяются в случаях, когда брак между супругами был зарегистрирован в соответствии с СК РФ.

Подводя итог анализу правовых норм, регулирующих наследственные отношения по закону, следует отметить, что отечественное наследственное право, к достижениям которого в области брачно-семейных отношений относятся признание равных наследственных прав родных детей, рожденных в браке, усыновленных и внебрачных детей, а также включение в число наследников по закону нетрудоспособных иждивенцев, в настоящее время содержит немало пробелов в области обеспечения наследования членов семьи. Правопорядку России совершенно неизвестны ни институты фактического (незарегистрированного) брака и союза однополых пар, ни наследования по закону свойственников, являющиеся реальными проблемами современности.

Несмотря на это, в новом наследственном законодательстве, как и в нормах частей первой и второй ГК РФ, сохранена преемственность принципов регулирования и конкретных норм ранее действовавшего законодательства, подняты на законодательный уровень определенные положения, сформулированные судебной и нотариальной практикой. И также содержатся абсолютно новые нормы. Все это обеспечивает такой уровень регулирования наследственных отношений, который соответствует новым социально-экономическим условиям, сложившимся в России.

 

АВТОР: Строк С.В.