05.06.2012 10630

Принятие наследства (статья)

 

«Чтобы стать субъектом прав и обязанностей, наследнику необходимо принять наследство. Под принятием понимается выражение намерения со стороны лица, призванного к наследованию, вступить во все юридические отношения, составляющие в совокупности наследство. Принятие наследства является односторонней юридической сделкой, выражающей согласие на сделанное завещателем предложение, осуществление предоставляемого ему законом прав». «Только с принятием наследства наследник делается преемником наследодателя в принадлежавших ему правах и обязанностях».

С момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство издревле принято называть лежачим (hereditas jacens). Это наследство не принадлежит наследодателю, со смертью которого прекратилась его правоспособность, выступающая в качестве необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще. Также нельзя утверждать, что лежачее наследство принадлежит наследникам. В момент открытия наследства у наследников возникает лишь право на его принятие, но не право на наследство.

Мы согласны с мнением Ю.К. Толстого, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Такое состояние длится до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет к государству. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства иногда именуют «вступлением в права наследования». Это не совсем точное определение и должно означать, по существу, восприятие наследником всей правовой ситуации, совокупности правовых отношений, в которых участвовал наследодатель при жизни (за исключением неразрывно связанных с личностью наследодателя).

Принятие наследства - выражение наследниками в определенном порядке своей воли на принятие наследственного имущества, после смерти наследодателя, основываясь на законе или завещании.

Принятие наследства односторонняя сделка, создающая юридические последствия, не нуждаясь в чьем-либо ответном, встречном волеизъявлении. Это относится и к наследованию по закону, и к наследованию по завещанию. Завещание, как известно, также является односторонней сделкой. При наследовании по завещанию волеизъявление завещателя и волеизъявление наследника никогда не существуют одновременно и представляют собой две односторонние сделки, которые не составляют взаимной сделки (договора).

Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина. Самостоятельно осуществить это право может только полностью дееспособное лицо: достигшее 18 лет, вступившее в брак до достижения 18 лет, приобретшее полную дееспособность в порядке эмансипации. На основании ст.ст. 28 и 29 ГК РФ за малолетних наследников (детей до 14 лет), и за наследников, признанных судом недееспособными; наследство могут принять (отказаться) их законные представители (родители, усыновители, опекуны).

Лица, дееспособность которых в соответствии с законом или по решению суда ограничена частично (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и лица, признанные ограниченно дееспособными судом), принимают (отказываются) наследство самостоятельно, но с согласия своих законных представителей.

ГК РФ устанавливает единственное исключение из императивного правила о необходимости принятия наследства: совершение соответствующих действий не требуется для приобретения выморочного имущества. В целях защиты интересов государства и третьих лиц (кредиторов наследодателя, отказополучателей и др.) отказ от наследства (непринятие наследства) не допускается, так как при отказе от наследования выморочного имущества, оно становилось бы бесхозяйным и режим перехода его к другим лицам регулировался бы по-иному (ст. 225 ГК РФ). Свидетельство о праве на такое наследство выдается в общем порядке. Поскольку свидетельство о праве на наследство не является правообразующим актом, а лишь подтверждает существующее право, неполучение его лишает наследника возможности осуществлять защиту своих прав (истребовать имущество из чужого незаконного владения и т.п.), а также распоряжаться ими, но не освобождает РФ от обязанностей, возникших в связи с наследованием выморочного имущества (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).

Акт принятия наследства - единое действие, охватывающее все наследственное имущество, причитающееся наследнику, который его принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Это вытекает из принципа универсальности наследственного правопреемства. Приняв часть наследственного имущества, наследник признается принявшим все наследство в целом, причем как активы (имущество наследодателя и его права требований к третьим лицам), так и пассивы (долги наследодателя).

Если в составе наследства имеется различное имущество (квартира, акции, дача, автомобиль и т.п.), наследнику достаточно, совершить действия, свидетельствующие о принятии им какого-либо одного из этих объектов и нет необходимости осуществлять аналогичные действия в отношении каждого из них, в том числе и тех, которые будут обнаружены или появятся после принятия наследства, например авторский гонорар или вклад в иностранном банке.

Не исключены случаи, когда впоследствии выяснится, что наследство обременено значительным количеством долгов, поэтому наследник на основании п. 2 ст. 1157 ГК РФ может отказаться от уже принятого наследства. Таким образом, принятие наследства не является бесповоротным актом, однако указанная «поворотность» ограничена сроком для принятия наследства.

Принцип универсальности правопреемства, в том числе и правило о единстве наследственного имущества, действует в пределах только одного основания наследования. Если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям - по закону и по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, то он может принять наследство и по одному из этих оснований, и по всем основаниям.

Если наследник призывается к наследованию частей одного наследства по одному и тому же основанию, то он не имеет права выбора. Например, сын наследодателя, которому по одному завещанию предназначался автомобиль, а по второму - жилой дом, требующий ремонта, не вправе принять наследство только по первому завещанию. Отказ сына от принятия дома будет неправомерен исходя из п. 2 ст. 1152 ГК РФ.

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безоговорочный и, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1157 ГК РФ, бесповоротный характер, осуществляемый в определенный законом срок.

С юридической точки зрения любая оговорка представляет собой не что иное, как определенное условие совершения каких-либо действий. Несмотря на это, как и в ч. 1 ст. 546 ГК РСФСР, ГК РФ не допускает принятие (отказ) наследства под условием или с оговорками. В обратном случае в отношениях по наследованию на длительный период возникло бы состояние правовой неопределенности, с чем гражданский оборот мириться не может.

Сохранение обоих терминов, на наш взгляд, направлено на исключение неоднозначного толкования действий наследника, направленных на принятие наследства. Если в заявлении о принятии наследства сказано, что оно будет принято в случае его принятия и другими наследниками, или если из состава наследства наследнику будет выделено определенное имущество и оно не обременено долгами - это принятие наследства под условием. Такое принятие ничтожно, то есть не порождает никаких правовых последствий. Заявление о принятии лишь части наследства, принятии наследства по прошествии определенного периода времени - это принятие наследства с оговоркой.

Принятие (отказ) наследства - акт индивидуальный, то есть каждый наследник должен действовать за себя и не может принять (отказаться) наследство за других наследников, если только не уполномочен на то доверенностью либо в силу закона. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники, и не дает оснований делать какие-либо выводы относительно их намерений по поводу принятия наследства.

Еще одна сторона принципа универсальности правопреемства: переход наследства к наследникам в один и тот же момент раскрыто в п. 4 ст. 1152 ГК РФ. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, т.е. акту принятия наследства придана обратная сила. Это связано с тем, что правопреемство, в том числе и возникшее в порядке наследования, предполагает непрерывность существования прав и обязанностей при смене их носителей.

В силу прямого указания ГК РФ право на любое наследственное имущество возникает независимо от государственной регистрации права на имущество (когда такое право подлежит регистрации). Таким образом, наследник, не осуществивший государственную регистрацию наследственного недвижимого имущества, будет собственником этого имущества, но распоряжаться (например, продать, сдать в аренду и т.д.) им не сможет.

Акт принятия наследства прекращает неопределенность статуса лежачего наследства, которая состоит в отсутствии субъекта права собственности при (возможно) наличии владельцев и (или) пользователей.

Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами. В литературе они названы «формальным» и «неформальным». Или как их еще называют юридический и фактический способы принятия наследства.

Формальный или юридический способ - это подача наследником письменного заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, совершаемых путем активных действий, бесспорно и, безусловно, выражающих волю на приобретение наследства.

B.C. Толстой указывал, что «если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подано в нотариальный орган до истечения сроков на принятие, никаких доказательств вступления во владение или управление наследственным имуществом не требуется: само это заявление представляет собой один из способов принятия наследства».

Заявление о принятии (отказе) наследства в письменной форме подается по месту открытия наследства (хотя бы сам наследник проживал в другом месте) нотариусу, в том числе и частнопрактикующему, который имеет право выдавать свидетельства о праве на наследство или должностному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действии. В нем указывается фамилия, имя, отчество наследника, адрес. Заявитель сообщает, что принимает наследство умершего родственника, дату открытия наследства и адрес, по которому проживал наследодатель. В случае, если наследником подано заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то заявление о принятии наследства подавать не нужно. Но, если подано второе заявление, то впоследствии необходимо подать и первое. Такое заявление регистрируется в книге учета наследственных дел, и по нему заводится наследственное дело.

Для подачи заявления о принятии (отказе) наследства наследник может либо лично приехать к нотариусу, либо передать заявление с законным представителем. Наследнику предоставлено право передать заявление через третье лицо (родственника, курьера и др.) или направить его по почте. Если заявление направляется по почте, то оно считается поданным своевременно, если оно отправлено до истечения установленного законом срока, но поступило к нотариусу после его истечения. В этом случае доказательством является квитанция об отправке заказного письма или конверт с почтовым штемпелем.

При личной передаче какие-либо дополнительные требования к заявлению не предъявляются; при иной передаче подпись наследника на заявлении должна быть нотариально засвидетельствована, либо нотариусом, либо должностным лицом, которому предоставлено право совершать нотариальные действия, а также должностным лицом, имеющим право удостоверять доверенности. Если принятие наследства осуществляется через представителя, то он должен быть снабжен доверенностью, специально предусматривающей полномочие представителя на принятие (отказ) наследства.

Для принятия наследства законным представителем (родителем, опекуном) доверенность и разрешение органа опеки и попечительства на принятие наследства от имени подопечного не требуется. Если малолетний наследник находится в детском доме, нотариус должен сообщить соответствующему органу опеки и попечительства и позаботиться об истребовании документа, подтверждающего факт принятия им наследства.

Законодателем не урегулирован вопрос о том, в каком порядке должно совершаться принятие наследства, причитающегося липу, признанному безвестно отсутствующим. Нам представляется, что если имущество безвестно отсутствующего передано в доверительное управление, осуществление действий по принятию (отказу) наследства должно быть возложено на управляющего. В тех случаях, если управляющий не был назначен, принятие наследства (отказ от него) следовало бы возложить на орган опеки и попечительства.

Неформальный или фактический, способ принятия наследства заключается в совершении действий, свидетельствующих о желании наследника приобрести наследство (так называемые конклюдентные действия).

Законодатель, закрепляя сложившуюся практику и не имея возможности перечислить все действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, приводит примерный перечень таких действий. Считается, что наследник принял наследство, если он вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Как мы видим, теперь закон к таким конклюдентным действиям относит не только «вступление во владение» наследственным имуществом, но и в управление им. В литературе существуют различные определения понятия владения. Так, Д.М. Генкин под владением понимает «фактическое господство лица над вещью». Некоторыми авторами владение определяется как «фактическое обладание вещью, дающее возможность физического или юридического воздействия на вещь», а право владения - как «основанная на законе возможность обладания вещью, создающая условия хозяйственного воздействия на нее».

О.Ю. Шилохвост, комментируя третью часть ГК РФ пишет, что «необходимость упоминания об управлении наследственным имуществом связана с тем обстоятельством, что осуществление соответствующих действий далеко не всегда связано с физическим обладанием имуществом, как, например, при осуществлении коммунальных платежей лицом, не проживающим в жилом помещении. При этом под владением принято понимать фактическое обладание имуществом, а под управлением - действия, направленные на сохранение имущества и обеспечивающие его нормальное использование».

Свидетельством о фактическом принятии наследства судебная и нотариальная практика признает вселение и проживание наследника в принадлежавшей наследодателю квартире, в другом жилом помещении, осуществление там ремонта, обработку садового участка, сбор с него урожая, посадку насаждений на земельном участке, перевозку к себе всего или части имущества наследодателя, взятие документов и ключей от автомобиля, принадлежавшего наследодателю, произведение описи имущества умершего, передачу или принятие наследником имущества наследодателя на хранение, установку дополнительных замков и охранной сигнализации в квартире, оплату коммунальных и страховых платежей, закупку или заготовку кормов для скота, уплату налогов на недвижимое имущество и долгов наследодателя за свой счет, получение наследником от третьих лиц денежных сумм, причитавшихся умершему и т.п.

Проживание наследника после смерти наследодателя в том же помещении, которым он пользовался, всегда рассматривается как принятие наследства (при отсутствии со стороны таких наследников заявления об отказе от наследства), поскольку наследник фактически вступает во владение вещами, принадлежавшими умершему. Продолжительность такого проживания после смерти наследодателя значения не имеет. Достаточно, если наследник хотя бы на один день пережил наследодателя. Не считается принятием наследства участие и расходы наследника на похороны наследодателя.

В подтверждение факта принятия наследства нотариусу должны быть представлены: сберегательная книжка, аккредитив, облигации на имя наследодателя, справка о регистрации по месту жительства наследника в квартире, в которой проживал и наследодатель, справка местной администрации о том, что наследник пользовался недвижимым имуществом, квитанция об уплате налога, договор подряда на проведение ремонтных работ, технический паспорт и ключи от автомобиля и др.

Сберегательная книжка является доказательством принятия наследства, в том случае, если наследник использовал ее в рамках определенных прав, то есть обращался за получением части денег на похороны и т.д. Удержание на руках документа, который не используется, нельзя расценивать как способ принятия наследства.

Как замечает B.C. Толстой, «не всякое имущество может быть приобретено путем вступления во владение или управление им. Нельзя, например, с помощью конклюдентных действий стать владельцем авторского или изобретательского права, принадлежавшего наследодателю (право на авторское вознаграждение, на получение авторского свидетельства и т.д.). Эти права составляют особую категорию, их можно принять и использовать, только получив свидетельство о наличии права на данное наследство».

Фактом принятия наследства можно считать обращение лица с заявлением в суд об установлении родственных отношений с наследодателем или с иском о разделе наследственного имущества в связи с необходимостью оформления наследственных прав. До 17 мая 2001 г., то есть до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, проверка степени родства производилась нотариусами без каких-либо особых затруднений. Доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой и второй очередей являлись свидетельства органов ЗАГСа о заключении брака, о рождении и усыновлении. Конечно же, близким родственникам, как правило, значительно проще бывает документально подтвердить степень родства.

С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного с ним усложнения сбора необходимых документов, очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно использовать: справки о родственных отношениях, выданные органами ЗАГСа на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых имеются подобные сведения; записи в паспортах о супруге; домовые книги и т.п. В случае если в документах имеются разночтения в фамилиях, именах, отчествах либо имеются незначительные расхождения, должен ли нотариус требовать подтверждения родственных отношений в судебном порядке? Если не совпадает буква в имени, то на практике нотариусы запрашивают органы ЗАГСа или руководствуются общими представлениями, что является правовым обычаем.

При использовании документов, лишь косвенно подтверждающих родство, очевидно, следует применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью. При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.). Следует рекомендовать нотариусам шире использовать возможность включения в свидетельство о праве на наследство тех наследников, которые не могут подтвердить своих родственных отношений с наследодателем, если при этом есть добровольное согласие наследников (чье родство не вызывает сомнения), подтвердивших свою степень родства.

В случае фактического принятия наследства, путем совершения наследником одного из вышеперечисленных действий, но не возможности представления подтверждающих документов, он вправе на основании ст. 247 ГПК РФ обратиться в суд с заявлением о признании факта принятия наследства, доказывая этот факт иными, в том числе и свидетельскими показаниями. Такое заявление рассматривается в порядке особого производства. Если же возникает спор о праве на наследство, то такое заявление подлежит рассмотрению судом в порядке искового производства.

Наследник может вступить в управление наследственным имуществом, принять меры к охране такого имущества, не имея намерения лично принять наследство, а в интересах других наследников. Поэтому п. 2 ст. 1153 ГК РФ устанавливает оспоримую презумпцию принятия наследства при совершении действий по фактическому принятию наследства. Поскольку это презумпция, то данное предположение будет верным, пока не доказано иное. Обязанность представления доказательств о том, что, осуществляя соответствующие действия, наследник не имел намерения принимать наследство, возлагается на наследника. Представляется, что достаточным доказательством «иного» может считаться заявление наследника о том, что совершение им названных действий не имеет цели принять наследство, то есть обратиться в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства, так как этот факт приобрел юридическое значение, а перечень фактов, имеющих юридическое значение, содержащийся в ч. 2 ст. 264 ГПК РФ, носит лишь примерный характер. Либо наследник в этом случае может отказаться от наследства.

По этому вопросу среди теоретиков-цивилистов мнения расходятся. О.С. Иоффе утверждал, что «вступление наследников в фактическое владение наследственным имуществом имеет значение презумпции принятия наследства, которая может быть опровергнута подачей ими в установленный срок заявления об отказе от наследства». Т. Чепига, отвергающая презумпцию принятия наследником наследства, полагала, что «фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом и неподача заявления об отказе от наследства - такова совокупность фактов, которая влечет признание наследника принявшим наследство».

Закон прямо не отвечает на вопрос о том, возможно ли представительство при фактическом принятии наследства. Несмотря на это, неформальное принятие наследства, может быть осуществлено наследником как лично, так и через представителя. При этом, поскольку в результате совершения конклюдентных действий признается, что наследник принял наследство, эти действия должны быть прямо перечислены в доверенности.

В соответствии с п. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается в любое время по истечении шести месяцев со дня его открытия. Каждый из наследников, представивших все необходимые документы, вправе требовать выдачи свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда к нотариусу обратятся другие наследники.

Из общего правила о сроках выдачи свидетельства о праве на наследство предусмотрены исключения:

- свидетельство о праве на наследство как по завещанию, так и по закону может быть выдано и ранее указанного срока, если нотариус располагает достоверными данными об отсутствии других имеющих право на наследство (или его часть) лиц, кроме обратившихся за выдачей свидетельства;

- выдача свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена по решению суда. Согласно ст. 41 Основ законодательства о нотариате по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, связанный с оформлением наследства, выдача свидетельства может быть отложена на срок не более 10 дней. Если в пределах этого срока суд не сообщит о поступлении заявления, нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство. В случае получения сообщения о поступлении заявления заинтересованного лица выдача свидетельства приостанавливается до решения суда;

- основанием приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство также является получение нотариусом данных о наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Законодатель не определяет критериев отнесения данных к достоверным. Достоверность таких данных оценивается нотариусом, что является крайне затруднительным и на практике вызывает спорные ситуации. В качестве таких данных в зависимости от обстоятельств рассматриваются справки с места работы наследодателя о составе его семьи и круге имеющихся родственников, выписки из листка по учету кадров наследодателя, заполненному им по месту работы, справки военкомата, где наследодатель состоял на воинском учете, справки отдела социального обеспечения, где наследодатель получал пенсию и т.д. Мы согласны с мнением нотариуса Р.И. Виноградовой, что «даже справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге имеющихся родственников, выдаваемая согласно личному листку по учету кадров, которая ранее являлась таким доказательством, в настоящее время (с увеличением круга наследников и при наличии множества кратковременно действующих фирм) вряд ли может служить основанием для досрочной выдачи свидетельства о праве на наследство». Скорее всего, наследодатель не стал бы указывать в листке по учету кадров своих родственников дальних степеней родства, а ограничится кругом близких родственников. Помимо этого, нет никакой гарантии того, что у наследодателя нет наследника по завещанию (о завещания может быть никому не известно). Ничем не возможно подтвердить и факт отсутствия завещания, составленного позже того, которое представлено в нотариальную контору.

Кроме того, возможны случаи утаивания наследниками (желающими получить свидетельство о праве на наследство до истечения установленного законом срока) информации о наличии у наследодателя других наследников и случаи выдачи компетентными органами спорных документов. Выявить все указанные ошибки и злоупотребления возможно не всегда, даже в случае выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство в установленный по общему правилу срок, не говоря уже о случаях выдачи свидетельства ранее указанного срока. Учитывая вышеизложенное, в интересах всех наследников представляется целесообразным исключение п. 2 ст. 1163 ГК РФ из состава норм Гражданского Кодекса РФ.

 

АВТОР: Строк С.В.